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倍的效果。
难圆其说
在有些专利诉讼案中,侵权方情急之下常常抱住专利先用权不放,企图以此保住自己的既得利益。 然而,专利先用权是有条件的,是照顾同行不约而同地从事开发同一产品的研究,以双方都很公平,各国专利法多有这一规定。 中国专利法第62条第3款规定,在专利申请日之前已经制造相同产品,使用相同方法或者已做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。 这就包含了时间因素和内容相同因素、两者必须同时满足,否则仍视为侵权。甲家具厂诉乙家具厂生产的“摇椅”侵犯了其1989年2月5日申请的“可折叠安乐椅”的专利权,乙家具厂辩称本厂生产的“摇椅”在“可折叠安乐椅”专利申请前就已生产销售了,并出示了证明:1。
购货人出具在专利申请日之前已购买摇椅的书面说明;2。
有关主管部门出具的专利申请日之前,乙家具厂已批量生产摇椅并投放市场、参加广交会的书面证明3份;3。
乙家具厂1989年1月的产品价目表;4。
乙家具厂的1988年10月25日至12月7日销售“摇椅”的发票存根4张。 要求判其具有先用权。 但以上这些证据只是证
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26世界专利战
明在专利申请日之前,乙家具厂生产了摇椅,不能证明其产品与专利产品结构是否相同。 乙家具厂未能出示当时生产“摇椅”的设计图纸。围绕图纸,乙家具厂一会儿说1988年由林某提供,一会儿又说其产品根本没有设计图纸,乙家具厂又提供了新证据——一本《产品估价单》,封面写着1988年7月~12月。 该估价单上有“摇椅”各部件的名称,并对应地画有各部件的结构图,标明日期均为1988年7月。 然而,此估价单只有前5页标明“摇椅”日期,从第6页开始均无日期,而且厂方也不提供1987年和1988年上半年的。 在所提供的其余6本《产品估价单》也均未标明日期。何以将有摇椅的前5页标明日期?
厂方对此无令人满意的答复。由于缺乏充分的证据,专利管理机关最后判决:乙家具厂侵权成立,先用权不能成立。
赔了夫人又折兵
我国正处于社会主义初级阶段,市场经济的发展也处于初级水平,人们对法的认识程度,较一些西方资本主义国家还相差甚远。 例如,专利法在我国还不算普及,一些企业家和工程技术人员对此法都不甚熟悉,因而一些侵犯专利权人权益的案件时有发生。有些人看到什么东西能赚钱,就想投资生产,结果不仅没赚到钱,反而被控为侵犯专利权,真是偷鸡不成反蚀把米,后悔莫及。
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专利诉讼系列 326
河北省献县的唐某于1988年春节后去东北办事,在旅馆里,有一个陌生人拿出一份专利证书复印件给唐某。 这是一种“妇女用冲洗器”
,市场销售情况很好。 唐某发财心切,就用300元的价格买下了这份复印件。 当时,他并不知复印件在法律上是不具有效力的。4月,他回家后便和几个朋友合伙生产。 从买原料、生产到发布广告,共花费近万元。 正当他们干得热闹的时候,该项发明的专利权人蒋文贵发现了他们的侵权行为,并于1988年7月向河北省专利局提出调处请求。后来,由于唐某认真学习了专利法,并愿意改正,专利权人看到他们在他提出调处前已因故停产,而且其生产量和销售量不大,本着人道主义原则,双方达成和解,唐某赔偿专利权人经济损失800元。这个教训是唐某个人的,也是社会的,每一个想要勤劳致富的个人和企业,都应该学习,利用专利法,千万不要做那些“赔了夫人又折兵”的事。
群起而攻之
专利法在我国已实施十年,然而专利侵权问题始终禁而不绝。 只要一种新产品上市,受到广大消费者的喜爱,它便迎来了一群仿制商品的围攻。 专利权人对这些侵权行为恨之入骨,希望这些侵权行为能够被及时、有效地制止和处理。然而,一些购买廉价仿制品的单位拒绝提供实物和来源,致使
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426世界专利战
调查处理工作难以继续下去,专利权人的权益受到了极大的损害。长此下去,不仅会影响广大发明者申请专利的积极性,而且会使中国在国际上的声誉受到影响。为了有效地解决这个问题,《技术市场报》开展了一项尝试让群众监督侵权行为的做法,取得了一定的效果。他们此项行动的受益者之一是天津电机厂,他们厂的新产品“潜油电泵的叶轮和导壳”在市场上销路极佳,同时,取得了中国实用新型专利,并转化生产。 不久,社会上出现了这种产品的廉价仿制品。 专利权人于是在1988年2月24日《技术市场报》头版刊出了“保护工业产权委托监督服务群”。
简述了此项专利产品的特征并附有图片,宣布对提供仿制者信息的人将奖励200元,如判定侵权属实,还将奖赏600元,报社对提供信息者的姓名加以保护。结果,在启事登出后的一个月之内,就获得了仿制者的可靠信息。 目前,受委托的专利事务所正在积极协助专利权人作进一步的行动。没有广泛的监督,就查不清侵权事实,使专利权人的权益受到损害。 开展群众监督侵权行动,既增强了广大群众之专利意识,又能及时有效地揭露侵权行为。 确实是一种行之有效的好办法。
当仁不让
专利权人不都是威风凛凛地去告别人侵犯自己专利权,
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专利诉讼系列 526
有时也会出现专利实施人告专利权人,并要求专利权人赔偿实施人经济损失之事。1988年,福州市包装机械厂(现九星集团)通过中国包装技术协会中介,于12月与“玻璃无捻沙增强水泥复合袋及其设备”的专利权人毛某正式签署了专利实施许可合同,以后又签订了两份补充协议。 合同及协议规定:双方确认本专利实施许可范围只限全国南北各一家(以长江为界)
,南方为福州包装机械厂,北方为张家口市宣化塑料包装制品厂,除上述两家外,转让方不得再转让给第三方实施,包括转让方亦不能再设点实施。合同签订后,福州包装机械厂立即实施该专利技术。 该厂科技人员经过200多个日夜的奋战,成功地解决了许多技术难题。 投资150万元,经过3年试产,使该产品具有世界先进水平,经济效益十分可观,192年的产值达200多万元。专利产品上市后,深受用户欢迎成为紧俏商品,同时也引来了仿制者,但仿制者不是别人,正是专利权人毛某自己。此人不满足已得的专利使用费,暗地里自组了华立包装技术开发部,并到处登广告,使福州包装机械厂蒙受了高达200多万元的经济损失。 该厂多次警告毛某不要再违约,但毛某置之不理,继续违约。不得已该厂向福州市中级人民法院起诉,法院判专利权人毛某及第三者华立包装技术开发部立即停止生产和销售已转让的专利产品,停止刊登有关销售上述产品的广告,并赔偿福州市包装机械厂经济损失80万元。一审判决后,毛某及华立包装技术开发部不服,上诉福
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建省高级人民法院,高法一锤定音;驳回上诉,维持原判。贪心不足的专利权人败诉了,此案告诉我们,专利权既已转让,专利权人不遵守合同,违约擅自实施自己的专利,同样构成侵权。
“窃书不算窃”?
孔乙己“嗜书如命”
,窃书不算窃的故事早已成为现代人生活中的笑话了。 在当今知识产权备受重视的时代,再不允许那种荒谬的事发生了。 专利、商标等这些无形的资产已被人们当做财富用法律保护起来,但认为盗窃技术不算窃的以身试法者仍大有人在,孰不知,这些人最终必定受法律的制裁。邰阳市油漆厂向吉凯发明了一种“带锈带油带水油漆”
技术,此“三带”产品于1987年6月申请中国发明专利,192年2月获得专利权。 向吉凯所在厂原是一个濒临倒闭的陶瓷厂,他将该技术无偿给本厂生产,并担任了该厂的厂长,产值效益一年强于一年,产品畅销各地。专利产品在市场的走俏使该厂的两名供销员垂涎三尺,于是二人将产品的配方及生产技术弄到手后,于190年擅自离厂,私自承包乡办企业邰阳市五里福利防腐涂料厂,未经发明人许可,大肆生产销售“三带油漆”
,而且还拉走原厂的一批老客户,严重影响了油漆厂的效益。市油漆厂发现防腐涂料厂的此行为后,向邰阳市专利管
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专利诉讼系列 726
理办公室提出处理请求。 福利防腐涂料厂自以为配方工艺专利复杂,难以判定侵权,遂报侥幸心理,矢口否认侵权行为,调解未成。 市油漆厂为了保护企业的合法权益,请了两名专利代理,于194年9月向长沙市中级人民法院提起诉讼。法院及时受理并进行了调查取证,结果表明,被告产品与原告产品的化学组成无显著差别,成份基本一致,为判定侵权提供了有利的佐证。 法院依据事实和专利法的规定,判邰阳五里福利防腐涂料厂立即停止生产和销售“三带”油漆,赔偿原告损失10万元,并承担案件受理费与鉴定费7410元。油漆厂胜诉了,同时也证明了一个事实,盗用专利技术获取非法利益者,终将得到应有的惩罚,在事实与法律面前,任何妄想抵赖的行为都是不允许的。
碰不得的“美女头像”
商标是企业抢占市场的有效武器,一种商品注册了商标,即受法律保护,任何单位和个人不得擅自生产,销售使用该商标规定的图形的商品,否则就构成对商标的侵权行为,要受法律的制裁。北京丽源公司是一家生产化妆品的企业。 该公司的产品“光明牌”一洗黑洗染香波的外包装盒构图是由美女头像,光明一洗黑、光明牌,R标志等组成,公司对包装封面上的美女图像进行了图形商标注册。该商标核定使用范围包括化妆品。这一注册,就表明此美女头像“碰”不得了,如果“碰”了,
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就会受到惩罚。京通日用化学厂生产的“优美牌”一洗黑染发香波,不知是有意的还是无意的,其产品的外包装也使用了美女头像,并且产品的名称、包装也与丽源公司产品相似。 丽源公司发现后,曾登报声明,表示不允许其它厂家生产经销与“光明牌”一洗黑染发香波的注册商标相同或相近的仿冒商品。 但京通日用化学厂对此置之不理。 其后,丽源公司又致函京通化学厂,要求其停止侵权行为,赔偿损失20万元。 京通化学厂也未予答复。 丽源公司为了保护企业的权益,于194年5月向法院提出起诉,称京通日用化学厂使用丽源公司的已注册商标图像作为商品装璜,侵犯了丽源公司的商标专用权。京通日用化学厂辩称,该厂于丽源公司在商标注册前已停止生产洗发香波,市场上出现的可能是以前滞销的产品。经对比,京通日用化学厂生产的“优美牌”一洗黑染发香波外包装�